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        沒有專利局和完善的專利法的國家就像一只螃蟹,這只螃蟹不能前進,而只能橫行和倒退! 馬克吐溫 出處《聯邦黨人文集》
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        專利制度的主要作用和保護對象
        2009-10-21 19:59:04發表  已被瀏覽過4553次    作者:蔣志培

        一、 專利制度的主要作用

        專利制度是一定歷史階段的產物,它是隨著商品經濟的發展而產生、發展起來的。十七世紀以后,現代化大生產的出現,商品經濟迅速發展,使先進的科學技術在社會生產中的作用日益重要,新技術成為一種最有效的競爭手段。一方面,新技術的擁有者要求以法律手段保護自己的新技術,另一方面,社會又需要新技術的擁有者盡快向社會公開其新技術,避免重復研究開發,促進科學技術的發展,使新技術更廣泛地應用于社會生產,促進社會經濟發展。在此歷史條件下,專利制度在世界范圍內廣泛發展起來。專利制度的基本內容就是發明人將其完成的發明依法向社會公開,社會給予發明人對該項發明享有一定時期的獨占權。由此可見,專利制度是在適應發明人和社會需求的條件下產生和發展起來的。

        專利制度的作用主要有以下幾方面:

        一是有效地保護發明創造,發明人把其發明申請專利,專利局依法將發明創造向社會公開,授予專利權,給予發明人在一定期限內對其發明創造享有獨占權,把發明創造作為一種財產權予以法律保護;二是可以鼓勵公民。法人搞發明創造的積極性,充分發揮全民族的聰明才智,促進國家科學技術的迅速發展;三是有利于發明創造的推廣應用,促進先進的科學技術盡快地轉化為生產力,促進國民經濟的發展;四是促進發明技術向全社會的公開與傳播,避免對相同技術的重復研究開發,有利于促進科學技術的不斷發展。

        二、專利保護的客體

        專利保護的客體,是指專利保護的對象,即可以取得專利保護的發明創造。按照巴黎公約第一條的規定,專利保護的對象僅指發明,而實用新型和外觀設計是與發明并行的工業產權保護的客體。因此,大多數國家僅把發明作為專利保護的客體,對實用新型和外觀設計則分別另行制訂與專利法平行的法律來保護。我國專利法保護的客體發明。實用新型和外觀設計這三種工業產權的客體,這三者在我國專利法中統稱發明創造。應當注意的是,在我國的專利法中,實用新型和外觀設計雖以保護,且在這兩者的后面也加上"專利"二字,但不能認為是巴黎公約中所說的專利。

        (一) 發明。 關于發明的概念,即甚么是發明,有關知識產權國際公約尚無定義,只有少數國家的專利法對發明直接下了定義,但表述則各不相同,為了全面理解發明的實質內容,現舉以下幾例:

        我國專利法實施細則第二條規定:專利法所稱的發明,是指對產品,方法或者其改進所提出的新的技術方案。

        美國專利法第101條規定:可以獲得專利的發明是指新穎而有用的制造方法。機器。制造品。物質的組合,或者它們的新穎而有用的改進。

        日本專利法第二條規定:發明是指利用自然規律所作出的高水平的技術創造。

        聯合國世界知識產權組織(WIPO)主持制定的發展中國家發明示范法第112條規定:發明是發明人的一項思想,能在實踐中解決技術領域的某一特定問題。

        從以上定義可以看出,發明是發明人的一種技術思想,它是利用自然規律做出的能夠解決技術領域某一特定問題的新的技術方案,或稱技術構思。發明又可分為產品發明和方法發明,其相應的專利通常分別稱為產品發明專利和方法發明專利。

        (二) 實用新型。 實用新型也是人們的一種技術思想或技術方案,俗稱"小發明"。它與發明并無本質上的區別。但它與發明也有以下幾個不同點:

        一是實用新型僅限于對產品的形狀、構造或者其結合所作出的發明,也就是說,它只能是對機械、設備、裝置、器具、日用品等產品的新的設計,因此,工藝方法發明不能以實用新型專利保護;二是實用新型一般比發明的創造性要低一些,以我國專利法的規定為例,發明應具有突出的實質性特點和顯著的進步,實用新型應具有實質性特點和進步;三是在對實用新型的保護方式上,有的國家是以注冊或登記的方式保護;我國對實用新型的專利保護,實質上也是一種登記方式,因為我國專利法雖然規定了實用新型應當具備的專利性條件,但同時又規定對實用新型專利申請只進行初步審查(形式審查)而不進行專利性審查,只要經形式審查合格即可授予實用新型專利權,至于其是否符合專利性條件,一般是在專利侵權糾紛中解決;四是法律對實用新型的保護期限比發明要短得多。

        (三) 外觀設計。 我國專利法把外觀設計也作為專利保護的客體。關于何為外觀設計,我國專利法實施細則第二條規定:專利法所稱外觀設計,是指對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感并適于工業上應用的新設計。WIPO主持編著的<知識產權法教程>指出:"工業品外觀設計屬于美學領域,但是同時是作為工業或手工業制造品的式樣的。一般說來,工業品外觀設計是有用物品的裝飾的或美學的外表。裝飾的外表可以由物品的形狀和/或圖案和/或色彩組成。裝飾的或美學的外表必須對視覺有吸引力。"對外觀設計實行保護是為了不許他人在相同或類似的物品上進行復制。在保護方式上,大多數國家是采用注冊制或登記制,我國專利法規定的方式實際上也注冊制,要求申請人提交表示該外觀設計的物品的圖片或照片,寫明該外觀設計所使用的產品。

        綜上所述,我國專利法保護發明、實用新型和外觀設計三類客體。對實用新型和發明是保護工業品的技術方案或技術構思,對外觀設計更確切地說是保護工業品的外表的藝術造型。

        雖然以上發明創造是我國專利保護的客體,但并不是所有的發明創造都可以受專利法保護。各國專利法明確規定把少數發明創造排除專利保護。例如,我國專利法(1992年修訂)第25條規定:"對下列各項,不授予專利權:1、科學發現;2、智力活動的規則和方法;3、疾病的診斷和治療方法;4、動物和植物品種;5、用原子核變換方法獲得的物質。" 我國專利法第5條還規定:"對違反法律。社會公德或者妨害公共利益的發明創造不授予專利權。"

        三、獲得專利權的條件和程序

        (一) 專利性條件

        一項發明和實用新型要獲得專利權,必須具備專利性條件,即新穎性、創造性和實用性三個條件。

        新穎性是發明和實用新型取得專利權的首要條件,它要求申請專利的發明和實用新型"在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過,在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向專利局提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中"。

        創造性在美國,英國等國家的專利法中稱為非顯而易見性,其大致意思是,申請專利的技術方案與現有的技術內容相比,該領域的普通技術人員不容易從現有技術容易聯想到,必須付出創造性的智力勞動才能獲得其發明創造。我國專利法第22條對發明和實用新型的創造性標準作出稍有不同的規定,發明的"創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步"; 實用新型的創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,"該實用新性有實質性特點和進步"。由此可見,我國專利法規定的創造性標準包含兩個條件:一是突出的實質性特點,二是顯著的進步,前者主要是從技術方案本身與現有技術的對比進行評定,后者是從客觀技術效果進行評定。

        實用性又稱工業實用性。我國專利法第22條規定:"實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。"這就是說,一項發明或實用新型要獲得專利權,它必須能夠在工業實踐中反復再現地應用,而不能是純理論性的,這種應用又能產生有益的效果。對"工業"一詞應作最廣意的理解,還應包括農業、林業、交通運輸業、漁業、采掘業、服務業等。

        外觀設計獲得專利權應當具備的專利性條件是,"授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同或者不相近似。"
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